Недвижимость: Покупка / Продажа / Аренда / Сдать / Снять / Консультации / АН ИНФО
Сохранить информацию себе или отправить Ваше объявление в соц.сети можно просто нажав кнопки:
Виды договора
дарения
Анализ гл. 32 ГК
свидетельствует о том, что собственно под договором дарения
(договором дарения в тесном смысле) законодатель разумеет договор
дарения, заключаемый (совершаемый) путем передачи имущества
одаряемому. Нам уже приходилось отмечать, что такой договор дарения
не является реальным договором, поскольку не порождает
обязательственно — правовых отношений, а служит основанием
для возникновения права собственности у одаряемого, поэтому его
правильнее относить к особой категории вещных договоров. По этой же
причине такой договор дарения, в отличие от иных гражданско —
правовых договоров, не обладает качествами обязательственного
правоотношения ( «договор — правоотношение») и
формы его существования ( «договор — документ»).
Поэтому законодательное регулирование данного договора ограничивается
его регламентацией в качестве сделки, служащей основанием перехода
права собственности на соответствующее имущество к одаряемому. В
то же время ГК (гл. 32) содержит ряд специальных правил,
предназначенных для регулирования договора обещания дарения и
договора пожертвования. Выделение данных видов договора дарения не
является результатом строгой научной классификации на основе
какого-либо единого критерия, а скорее объясняется наличием
применительно к каждому из них определенного набора квалифицирующих
признаков, отражающих особенности данных видов договоров дарения,
которые требуют специального регулирования. Договору обещания
дарения присущи следующие характерные признаки. Во-первых, такой
договор носит консенсуальный характер и порождает обязательство
дарителя передать одаряемому вещь в собственность или
имущественное право либо освободить одаряемого от обязательства.
Данное обязательство является односторонним, обязанностям дарителя
корреспондируют соответствующие права (требования) одаряемого. Иными
словами, в лице договора обещания дарения мы имеем самостоятельный
тип гражданско — правового договорного
обязательства. Во-вторых, договор обещания дарения под страхом его
недействительности должен иметь обязательную письменную форму (п.
2 ст. 574 ГК). В-третьих, договор обещания дарения
должен содержать ясно выраженное намерение дарителя совершить в
будущем безвозмездную передачу одаряемому вещи или права либо
освободить его от имущественной обязанности (п. 2 ст.
572 ГК). В-четвертых, текст договора обещания дарения должен
включать в себя условия о конкретном лице, являющемся одаряемым, и о
конкретном предмете дарения в виде вещи, права или освобождения
одаряемого от обязанности. Обещание дарителя подарить все свое
имущество или часть всего своего имущества без указания на
конкретный предмет дарения признается ничтожным (п. 2 ст.
572 ГК). Таким образом, к существенным условиям договора
обещания дарения (в силу того что они названы в законе) следует
отнести: условие о ясно выраженном намерении дарителя совершить
безвозмездную передачу одаряемому вещи, права или освободить его
от обязательства; условие о конкретном лице — одаряемом;
указание на конкретный предмет дарения. Учитывая консенсуальный
характер договора обещания дарения, следствием чего является разрыв
во времени между заключением договора, т.е. вступлением его в силу, и
исполнением договора дарения, требуют ответа традиционные для
договора дарения вопросы о допустимости заключения договора дарения
под условием, а также о возможности для дарителя отказаться от
исполнения своего обязательства по передаче имущества одаряемому. По
первому вопросу (о допустимости дарения под условием) в юридической
литературе можно встретить различные точки зрения. «договор
дарения может быть заключен под условием, которое может
использоваться как поощрительная мера, стимулировать одаряемого к
определенному поведению, например успешному завершению учебы. Условие
может быть поставлено в зависимость от определенных обстоятельств,
например свадьбы. Наступление таких условий нельзя рассматривать как
встречное исполнение обязательства, т.к. они не порождают обязанности
одаряемого. Значение условий заключается в том, что они являются
необходимой предпосылкой вступления в силу или действия
обязательств дарителя. Условия могут быть как отлагательными, так и
отменительными. К последнему можно отнести случай, установленный ст.
578, когда дарение отменяется при ненадлежащем обращении одаренного с
подаренной вещью»
«Что касается обещания
дарения под отменительным условием, то представляется, что оно
невозможно, поскольку закон сам определил основания, по которым
возможна отмена дарения (п. 2 ст. 577, ст. 578). Что же
касается отлагательных условий, то безвозмездность дарения,
по-видимому, оправдывает включение в договор таких условий,
если только они не являются противоправными или
безнравственными»
нет никаких оснований исключать
возможность заключения договора дарения под отлагательным условием,
когда стороны ставят возникновение обязанности дарителя передать
одаряемому подаренное имущество или освободить последнего от его
обязательств в зависимость от обстоятельства, относительно которого
неизвестно, наступит оно или не наступит. такое
отлагательное условие не может быть противоправным или
безнравственным. Именно в этом случае отлагательное условие, под
которым совершается дарение (свадьба, успешное завершение учебы и
т.п.), может использоваться дарителем как поощрительная мера по
отношению к одаряемому. Заключение договора обещания дарения под
отменительным условием, когда стороны ставят прекращение обязательств
дарителя после передачи дара в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит,
на наш взгляд, невозможно. Дело в том, что обязательство дарителя
действует только до передачи дара одаряемому, а с этого момента
обязательство прекращается надлежащим исполнением (п. 1 ст.
408 ГК); одаряемый становится собственником вещи (когда по
договору передается вещь) или обладателем соответствующего права
(если предметом дарения является передача права). Поэтому
предусмотренные ГК случаи наделения дарителя правом требовать отмены
дарения (ст. 578) представляют собой определенные юридические факты,
с которыми закон связывает не прекращение обязательства (оно уже
прекращено надлежащим исполнением), а лишение одаряемого права на
подаренное имущество и возвращение последнего дарителю. Иными
словами, случаи, предусмотренные ст. 578 ГК, не имеют никакого
отношения к отменительным условиям договора дарения и вообще к
обязательству дарителя. Если же речь идет о реально
существующем обязательстве дарения, что имеет место по договору
обещания дарения до момента передачи дара одаряемому, то ГК (ст. 577)
содержит специальные правила только об условиях, при наступлении
которых даритель вправе отказаться от исполнения договора дарения,
что влечет прекращение обязательства. Данные правила сформулированы в
виде императивных норм, по определению не допускающих установления в
договоре аналогичных условий, при которых обязательство дарения могло
бы быть прекращено путем отказа дарителя от его исполнения. Кроме
того, какие-либо исключения из законодательного положения о том, что
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий не допускаются, могут быть предусмотрены только
законом, но не договором (ст. 310 ГК). Вместе с тем то
обстоятельство, что закон сам определил основания, по которым
допускается отмена дарения (п. 2 ст. 577, ст. 578 ГК), на
наш взгляд, не исключает возможности заключения договора обещания
дарения под отменительным условием, которое может наступить до
передачи дара одаряемому. К такому выводу приводит сравнительный
анализ соотношения норм о сделках, совершенных под отменительным
условием (ст. 157 ГК); об основаниях прекращения обязательств
(ст. 407 ГК), а также об отказе дарителя от исполнения договора
дарения и об отмене дарения (ст. 577, 578 ГК). В соответствии
с п. 2 ст. 157 ГК сделка считается совершенной под
отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав
и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого
неизвестно, наступит оно или не наступит. Представляется, что
данному положению корреспондирует норма, установленная п. 1 ст.
407 ГК, согласно которой обязательство прекращается по
основаниям, предусмотренным не только законом, но и договором, в том
смысле, что стороны вправе предусмотреть в договоре такие основания
прекращения обязательств, в том числе и те, которые соответствуют
требованиям, предъявляемым к отменительным условиям сделки. Что
касается положений об отказе дарителя от исполнения договора дарения,
в том числе по основаниям, дающим ему право отменить дарение (ст.
577 ГК), то они не могут рассматриваться применительно к
договору дарения в качестве lex specialis, отменяющих в полном
объеме действие общих положений о прекращении обязательства по
основаниям, предусмотренным договором (п. 1 ст. 407 ГК), и,
следовательно, о сделке под отменительным условием (ст. 157 ГК),
поскольку в данном случае речь идет о различных основаниях
прекращения обязательств, не корреспондирующих друг другу.
Корреспондирующей нормой по отношению к ст. 577 ГК является ст.
310 ГК, допускающая возможность одностороннего прекращения
обязательств в случаях, установленных законом: именно о таких случаях
одностороннего прекращения дарителем обязательств дарения и говорит
ст. 577 ГК. Однако данное обстоятельство, если и влияет
на возможность определения в договоре обещания дарения оснований
прекращения обязательства (иных, нежели отказ от исполнения или
отмена дарения), в том числе обстоятельств, относительно которых
неизвестно, наступят они или нет (отменительные условия), то
только в том смысле, что в качестве таковых не могут быть указаны
обстоятельства, признаваемые основанием к отмене дарения или
отказу от исполнения договора дарения. Например, договор обещания
дарения не может быть заключен под таким отменительным условием, как
ухудшение имущественного положения дарителя или состояния его
здоровья до такой степени, что исполнение дарственного обещания может
привести к существенному снижению уровня его жизни. В то же
время мы не видим никаких препятствий к заключению договоров дарения
под отменительными условиями, не служащими основаниями к отказу от
исполнения договора или к отмене дарения, которые предусмотрены
ст. 577 и 578 ГК. Таковыми могут быть признаны дарственные
обязательства с условиями об их прекращении в случаях, например,
появления у дарителя до наступления срока передачи дара собственных
детей; излечения дарителя от тяжелой болезни; значительного повышения
заработной платы одаряемого и т.п. Естественно, обстоятельства,
указываемые в договоре обещания дарения в качестве отменительных
условий, не могут быть ни противоправными, ни безнравственными. Такой
подход к вопросу о возможности совершения договора обещания дарения
под отменительным условием, помимо всего прочего, представляется и
более справедливым по отношению к дарителю, который в результате
дарения теряет свое имущество, не получая ничего взамен. Правовое
положение дарителя (как субъекта одностороннего обязательства), объем
его прав, с точки зрения общих законоположений о сделках и
обязательствах, на наш взгляд, не могут быть хуже, нежели положение
стороны (должника) в двустороннем обязательстве. Исключительно
договору обещания дарения адресованы положения ГК о правопреемстве по
обязательству дарения (ст. 581). Как уже отмечалось, договор дарения,
совершаемый путем передачи одаряемому имущества, не порождает
обязательственно — правовых отношений и в силу этого
исключается из сферы действия норм о правопреемстве по гражданско —
правовым обязательствам. Применительно же к обязательству,
возникающему из договора обещания дарения, ГК (ст. 581) устанавливает
два противоположных правила о правопреемстве в отношении
соответственно прав одаряемого и обязанностей дарителя. По общему
правилу права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не
переходят к его наследникам (правопреемникам); и напротив,
обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам
(правопреемникам). Правда, указанные положения сформулированы в виде
диспозитивных норм (т.е. договором дарения может быть предусмотрено
иное), в конечном счете решение вопроса о правопреемстве по договору
обещания дарения ГК оставляет на усмотрение сторон
Во избежание конкуренции с
правилами о наследовании и в целях исключения возможности обхода норм
наследственного права ГК в императивной форме запрещает заключение
договоров обещания дарения, предусматривающих передачу дара
одаряемому после смерти дарителя, и объявляет соответствующие
договоры ничтожными. К такого рода дарению применяются правила
гражданского законодательства о наследовании (п. 3 ст. 572 ГК).
Как верно замечает А.Л. Маковский, «слова ГК о том, что „к
такого рода дарению применяются правила… о наследовании“,
не означают, что договор, предусматривающий передачу дара одаряемому
после смерти дарителя, приравнивается к завещательным распоряжениям.
Обещанный таким способом „дар“ поступает в общую
наследственную массу, и его дальнейшая судьба целиком определяется
правилами гражданского законодательства о наследовании»
Договор пожертвования выделяется в
отдельный вид дарения исходя из наличия у него такого основного
признака, как совершение дарения в общеполезных целях. В современной
юридической литературе встречаются различные трактовки понятия
«общеполезные цели», что не может не вызывать сожаления,
поскольку именно этот признак позволяет квалифицировать договор
дарения как пожертвование и, следовательно, применять к нему
специальные правила, предусмотренные ГК (ст. 582). «от
договора дарения пожертвование отличает назначение дара, который
должен быть использован по специальному назначению. При отсутствии
такого условия безвозмездная передача имущества считается обычным
дарением» <. Видимо, автором осталась незамеченной норма,
содержащаяся в п. 3 ст. 582 ГК, согласно которой
пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам
может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества
по определенному назначению. При отсутствии такого условия
пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в
остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в
соответствии с назначением имущества. Следовательно, договор
пожертвования юридическим лицам не теряет своих качеств от того, что
он не содержит условия о назначении дара и не превращается в этом
случае в обычный договор дарения.
когда в роли одаряемого выступает
государство, вовсе лишает жертвователя права обусловить использование
пожертвованного имущества по определенному назначению. Он пишет:
«…законодатель в ряде случаев предоставляет дарителю
право указать конкретное назначение, по которому будет использоваться
имущество, пожертвованное на общее благо. Это допустимо,
если одаряемым по договору пожертвования является юридическое
лицо или гражданин… и невозможно, если имущество
жертвуется государству». Особо примечательна аргументация этого
вывода, которая состоит в том, что государство «всегда
действует не в своих собственных, а в общих интересах. Значит,
даритель может быть уверен в том, что любой дар в адрес государства
будет использован на общее благо; иначе он просто не может быть
использован. Более того, предполагается, что государство лучше других
субъектов знает, в чем состоит это общее благо, и лучше других может
действовать в общеполезных целях. Поэтому даритель некомпетентен
обязывать государство к определенному способу использования
пожертвованного имущества»
Первое наше замечание к данным
рассуждениям состоит в том, что их результатом (при серьезном к ним
отношении) может стать лишь исчезновение у «некомпетентных»
дарителей (российских и иностранных граждан и организаций) всякой
охоты жертвовать что-либо нашему такому «всезнающему» и
лучше других понимающему, «в чем состоит общее благо»,
государству. Если же рассмотреть данное суждение с правовых
позиций, то прежде всего необходимо обратить внимание на то, что
законодатель в п. 1 ст. 582 ГК говорит о пожертвовании
«государству и другим субъектам гражданского права, указанным в
статье 124 настоящего Кодекса». Стало быть, речь идет не
только о Российской Федерации, но и о субъектах Российской Федерации,
и о муниципальных образованиях. указанные субъекты всегда
действуют не в своих собственных, а в общих интересах, и с его
уверенностью в том, что дар в адрес указанных субъектов будет
использован обязательно на общее благо. Нам каждый день приходится
наблюдать сюжеты противоположного свойства, героями которых выступают
не только муниципальные образования, но и субъекты Российской
Федерации. Да и собственно государство, если под ним понимать в
целом Российскую Федерацию, в лице своих органов многократно
демонстрировало свое «понимание общего блага» и
«общественно полезных целей», когда лишало собственных
граждан (выступающих не в роли дарителей, а кредиторов!) их денежных
сбережений, помещенных во вклады в подконтрольном государству
Сбербанке. Кроме того, следуя воле законодателя, отсылающего нас к
ст. 124 ГК, мы можем убедиться, что к названным субъектам
гражданского права (Российской Федерации и ее субъектам,
муниципальным образованиям) подлежат применению нормы, определяющие
участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством, если иное не вытекает из закона или
особенностей данного субъекта. на наш взгляд, никак не
свидетельствует о таких особенностях данного субъекта, которые
исключали бы возможность распространять на него законоположения о
пожертвовании юридическим лицам, в том числе и с определением
жертвователем условия об использовании пожертвованного имущества по
определенному назначению. «В отличие от прежнего ГК в
новом Кодексе под пожертвованием понимается дарение не в „общественно
полезных“, а в общеполезных целях (п. 1 ст. 582). Ими
могут быть как цели, полезные для общества в целом, так и цели,
достижение которых представляет пользу для более узкого круга лиц —
лиц определенной профессии, определенного возраста, жителей
определенной местности, членов (участников) определенной организации
и т.п. Пожертвование имущества гражданину без указания цели его
использования, которую можно считать общеполезной, превращает этот
договор в „обычное дарение“. Напротив, имущество,
подаренное без такого условия юридическому лицу, должно
использоваться одаряемым „в соответствии с назначением
имущества“ (п. 3 ст. 582) и, что само собой разумеется, в
соответствии с целями деятельности этого юридического лица (ст. 49)»
Специфика договора пожертвования
как вида договора дарения не исчерпывается его общеполезными целями,
ему присущи и некоторые другие особенности. Во-первых, договор
пожертвования может совершаться как путем передачи одаряемому дара,
так и посредством обещания дарения, что лишний раз подтверждает, что
указанные виды договора дарения не имеют единого классификационного
критерия. Во-вторых, предметом договора дарения признаются лишь
передача вещи или передача имущественного права. Следовательно,
пожертвование не может осуществляться путем освобождения одаряемого
от его обязательств. «освобождение одаряемого от
обязанности производится в его непосредственных интересах, а не на
общее благо» Чтобы понять поверхностность данного суждения,
достаточно поставить на место одаряемого больницу или школу,
которые освобождаются энергоснабжающей организацией от обязанности по
выплате задолженности за использованную электроэнергию, или
государство, которому кредиторы прощают долги по кредитам и
государственным облигациям.
Думается, причина сужения предмета
договора пожертвования по сравнению с обычным дарением заключается в
другом: жертвователь традиционно должен располагать правом обусловить
свое пожертвование использованием дара по определенному назначению.
Дарение путем освобождения от обязанностей (при сегодняшнем строе
правового регулирования) исключает такую возможность, хотя,
по-видимому, было бы целесообразно предусмотреть такой способ
пожертвования, изменив соответствующим образом правовое
регулирование. В-третьих, особенностью договора пожертвования
является ограничение круга субъектов на стороне одаряемого. В
качестве таковых могут выступать граждане, лечебные, воспитательные
учреждения, организации социальной защиты и другие аналогичные
учреждения; благотворительные, научные и учебные организации, фонды,
музеи и другие учреждения культуры, общественные и религиозные
организации, а также государство (Российская Федерация и ее субъекты)
и муниципальные образования. В-четвертых, как уже отмечалось,
пожертвование может быть обусловлено жертвователем использованием
дара по определенному назначению. Данное отличие договора
пожертвования от обычного договора дарения характеризуется
«Если при обычном дарении после перехода дара в собственность
одаряемого возможности дарителя влиять на осуществление новым
собственником своих правомочий в отношении полученного имущества
практически равны нулю (исключение составляют права, вытекающие из п.
2 ст. 578), то в обращении с пожертвованным имуществом принявшее
его лицо должно следовать указаниям собственника о цели использования
этого имущества. Возможные нарушения этой обязанности дают право не
только самому жертвователю, но и его правопреемнику (наследнику или
образовавшемуся в результате реорганизации юридическому лицу)
потребовать отмены пожертвования (п. 5 ст. 582)».
Действительно, ГК (пп. 3 —
5 ст. 582) не только наделяет жертвователя правом обусловить
свое пожертвование использованием дара по определенному целевому
назначению, но и предусматривает положения, направленные на
обеспечение контроля за целевым использованием пожертвованного
имущества со стороны жертвователя, а также последствия нарушения
одаряемым воли жертвователя, определившего целевое назначение
пожертвованного имущества. Для надлежащей организации контроля со
стороны жертвователя одаряемым (юридическим лицам), принявшим
пожертвование, для использования которого установлено определенное
назначение, вменено в обязанность вести обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества. Если же
вследствие изменившихся обстоятельств использование пожертвованного
имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением
становится невозможным, данное имущество может быть использовано по
другому назначению лишь с согласия жертвователя. В случаях, когда
жертвователя — гражданина уже нет в живых, а
жертвователь — юридическое лицо ликвидировано,
использование пожертвования по иному целевому назначению возможно
только по решению суда. Последствия несоблюдения воли
жертвователя, определившего целевое назначение пожертвованного
имущества, либо нарушения установленного порядка изменения
целевого назначения пожертвования состоят в том, что пожертвование
может быть отменено решением суда по требованию самого жертвователя,
его наследников или иных правопреемников. В-пятых, еще одна
любопытная особенность договора пожертвования заключается в том, что
на принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или
согласия (п. 2 ст. 582 ГК). В юридической литературе данное
положение иногда истолковывается таким образом, что в отличие от
обычного договора дарения при пожертвовании вовсе не требуется
согласия одаряемого. А поскольку такой подход ставит под сомнение
договорную природу пожертвования, появляются не совсем понятные
доводы в пользу того, что пожертвование все же остается
договором. «В п. 2 ст. 582 ГК установлено, что на
принятие пожертвования не требуется чьего-то согласия. Однако на этом
основании пожертвование нельзя определять односторонней сделкой. Ведь
передача имущества является ответом на предложение делать
пожертвование, а договор заключается передачей имущества» Тем
самым из круга пожертвований исключается договор обещания дарения!
На самом деле, в данном случае
законодатель вовсе не отрицает такой признак договора дарения (и
договора пожертвования в том числе), как согласие одаряемого на
принятие дара и безусловное право последнего отказаться принять
подаренное (в том числе пожертвованное) имущество. Речь идет о
другом, а именно о том, что в дополнение к обычному порядку
заключения договора дарения, требующему, конечно же, согласия
одаряемого на принятие дара, было бы разумно предположить, что в
некоторых случаях одаряемому (который не возражает против
пожертвования) потребуется также разрешение или согласие
определенных властных органов. Так вот, как раз такого разрешения
(согласия) в соответствии с п. 2 ст. 582 ГК и не требуется.
Поэтому никакой опасности для договорной природы пожертвования не
существует. Другое дело — вопрос о целесообразности
такого решения. Государству не должно быть безразлично, что
представляет собой пожертвование и кто является жертвователем.
Представим себе, что пожертвованием являются системы вооружения, а
его адресатом (одаряемым) — такой субъект Российской
Федерации, как Чеченская Республика. Не исключается возможность и
пожертвования «грязных» денег, добытых преступным путем,
в целях их «отмывания». Не будет способствовать
авторитету государства и принятие государственными учреждениями
пожертвований от лиц с «подмоченной» репутацией. Нам
приходилось отмечать, что в дореволюционном российском
законодательстве принятие пожертвований учреждениями и организациями,
поднадзорными правительству, в определенных случаях требовало
разрешения последнего >. Думается, что и в настоящее время такой
порядок был бы предпочтительнее, нежели императивная норма,
освобождающая одаряемого, принимающего пожертвование, от
необходимости получения чьего-либо разрешения или согласия, как
это предусмотрено в п. 2 ст. 582 ГК.
Итак, юристы нашего центра
(адвокаты Москвы, Московской области) предлагают своим клиентам
следующие услуги:
— консультирование устное,
письменное, письменные заключения (консультация юристов в офисе,
адвокат с выездом к клиенту, юрист on — line. бесплатные
вопросы юристу на сайте, в форуме); — юридическая
консультация (VIP) , в том числе VIP бесплатная юридическая
консультация на сайте и непосредственно по электронной почте
постоянным клиентам и новым клиентам, пришедшим по рекомендации; —
проверка документов, договоров, исковых заявлений, жалоб по всем
юридическим вопросам, связанных с недвижимостью, строительством, по
спорам юридических лиц; — составление адвокатом,
профессиональным юристом документов, договоров, исковых иных
заявлений, жалоб; — полное сопровождение сделки, включая
страхование рисков, оценки имущества, убытков, защита прав граждан
при заключении договоров по приобретению имущества (в т.ч.
недвижимости); — представление адвокатом интересов в судах
всех инстанций; — юрисконсультант по обслуживанию
юридических лиц (предприятий, организаций). разовые юридические
консультации, постоянное юридическое обслуживание; — другие
юридические услуги по жилищному праву, жилищным спорам, гражданским
делам, хозяйственным, налоговым спорам.
www.juristMoscow.ru
Реклама.Директ
За более подробной и актуальной информацией на текущий момент по Недвижимости и Юридическим вопросам в городе Ярославле
( купить квартиру, дом, коттедж; сдать/снять жильё; оформить сделки купли-продажи/дарения/мены )
Вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону (4852) 932-532, +79023332532,
Viber, WhatsApp: 89023332532 или написать на электронную почту ooo_info@mail.ru (АН ИНФО),
а так же отправить быстрое сообщение в Агентство недвижимости ИНФО
Если Вы находитесь в Ярославле, то можете просто заказать обратный звонок »
и приехать к нам в офис Агентства Недвижимости ИНФО г.Ярославль, Б.Октябрьская,67 »
Некоторые услуги Агентства можно заказать через сайт »
|